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一件作品设计出来后,究竟是申请外观专利好,还是申请著作权会比较好呢?接下来,小编就针对这个问题,做一个简单的分析。
专利权是指专利权人对其发明、实用新型和外观设计依法享有的专有权利。著作权和专利权的不同之处主要表现为:
1、保护的对象不同。
著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。
专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
2、保护的条件和要求不同。
由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;
但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。
3、权利产生方式不同。
著作权通常可以自动产生,不必经过任何登记或审查程序;
专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
4、权利保护期限不同。
如前所述,对著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;
专利权的保护期分别为发明专利几十年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
经过以上对比,相信该选择哪个,您心中已经有了结论。
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日前,国家知识产权局公布《集体商标、证明商标注册和管理规定》(以下简称《规定》),从规范集体商标、证明商标的注册和使用,维护公平竞争市场秩序的角度出发,引导集体商标、证明商标注册人注册有德、行权有度、维权有效;明晰权利边界,兼顾商标依法使用与他人正当使用;推动行政机关管促结合,综合施策,助力地方产业发展。
转让注册商标的,转让人和受让人应当共同到国家知识产权局办理注册商标的转让手续。双方均为申请人。
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一般情形商标注册是指商标注册申请手续齐备,受理后经过审查依法可直接初步审定并公告的情形,这一过程并不涉及驳回复审、异议等后续程序。当申请人向商标局提出商标注册申请,并提交了符合规定的申请文件后,商标局会进行形式审查和实质审查,以确定申请的合法性和商标是否具有可注册性。